Часто задаваемые вопросы

Здравствуйте. Была кредитная карта банка русский стандарт,7 лет назад перестал платить, в 2019 коллекторское агентство подало в суд. Имеют ли они на это право, и что делать дальше?

Вероятно, в Вашем случае банк переуступил коллекторскому агентству право требования по задолженности по кредитному договору с Вами.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 384 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется, что для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Уступка банком прав кредитора по кредитному договору юридическому лицу, не являющемуся кредитной организацией, не противоречит законодательству. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих банку уступить права по кредитному договору организации, не являющейся кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельностью. Уступка требований по кредитному договору не относится к числу банковских операций, указанных в статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Из названной нормы следует обязательность наличия лицензии только для осуществления деятельности по выдаче кредитов за счет привлеченных средств. По смыслу данного Закона с выдачей кредита лицензируемая деятельность банка считается реализованной. Ни Закон, ни статья 819 ГК РФ не содержат предписания о возможности реализации прав кредитора по кредитному договору только кредитной организацией.

Как правило, банки включают условия цессии (уступке права) в договор кредитования, поставив свою подпись под этим условием, вы даете согласие на его реализацию. Вместе с тем, рекомендуем все же изучить условие кредитного договора в этой части. В ходе рассмотрения дела рекомендуем также привлечь к участию в деле территориальный орган Роспотребнадзора.

Также возможно, что в Вашем случае для отказа в удовлетворении исковых требований достаточно будет заявить ходатайство о применении срока исковой давности.

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьями 196, 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В силу п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Как разъяснено в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Более точные рекомендации в Вашем случае можно дать только после изучения материалов судебного дела и всех имеющихся документов.

Семейное и наследственное право

Дело в следующем: развелись с бывшей. Ее лишил родительских прав, дети со мной (алкоголичка). Алименты не платила, пару раз получил энную сумму, когда она сидела и работала в тюрьме. Сегодня узнал, что она умерла уже недели три назад. Возникают несколько вопросов: 1. Положена ли детям пенсия по утере кормильца? 2. Что вообще мне нужно сейчас делать? 3. У нее есть доля в комнате в общежитии. Что с ней теперь происходит? 4. Где взять свидетельство о смерти? И дадут ли мне его вообще?

Добрый день! Согласно ст. 71, 138 СК РФ ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства, пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей.

Согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери имеют право на назначение пенсии по случаю потери кормильца либо на социальную пенсию в зависимости от страхового статуса умершей матери.

Первоначально вам следует получить свидетельство о смерти матери ваших детей, свидетельства о рождении детей (если утеряны – в загсе, где выдавались первоначально), а также справку или документ о том, что мать на момент смерти проживала в колонии.

Минюст РФ 23.06.2005 издал Приказ № 93 «Об утверждении инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях ФСИН России». Согласно приказу личные вещи, ценности, средства, хранящиеся на лицевом счете умершего, а также документы и ценные бумаги передаются наследникам умершего (детям), о чем делаются соответствующие записи в акте, который приобщается к личному делу умершего осужденного. Вы, как законный представитель детей, можете взаимодействовать от имени детей со всеми органами и учреждениями (требуется свидетельство о рождении детей).

Далее, согласно приказу Администрация учреждения сообщает о смерти осужденного одному из близких родственников, указанных в личном деле, либо лицу, указанному в волеизъявлении осужденного. Сообщение должно быть направлено в течение суток по телеграфу. В случае, если смерть осужденного наступила в период отбывания наказания, администрация учреждения, исполняющего наказание, заявляет о смерти осужденного в орган ЗАГСа по месту своей дислокации. Заявление о смерти должно быть сделано в течение трех суток со дня наступления смерти.

Как следует из ст. 9 ФЗ «Об актах гражданского состояния», вам, как законному представителю детей, возможно будет получить свидетельство о смерти матери детей, для чего рекомендую связаться с администрацией колонии, уточнить в каком органе ЗАГС была составлена актовая запись о смерти осужденной, и уточнить в данном ЗАГСе все контактную информацию по получению вами свидетельства о смерти.

Для установления пенсии вам необходимо обратиться в отдел соцзащиты и пенсионный фонд, подтвердить родство детей (свидетельства о рождении детей) факт смерти матери (свидетельство о смерти)

Для оформления наследства вам, как законному представителю несовершеннолетних детей, следует обратиться с заявлением о принятии наследства к нотариусу в течение 6 (шести) месяцев с даты смерти. При обращении к нотариусу вам надо будет подтвердить факт смерти – предоставить свидетельство о смерти.  Особо обращу внимание на то, что обратиться следует исключительно в течение 6 месяцев с даты смерти. Имейте также ввиду, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Иными словами, поскольку мать ваших детей проживала в колонии, то обращаться к нотариусу за открытием наследственного дела вам предстоит по месту нахождения колонии.

Добрый день! Мы с супругой в разводе. Наш несовершеннолетний сын проживает со мной, бывшая супруга платит алименты по решению суда. В данный момент сын собирается поступать в техникум, к сожалению, на платное. Моих финансов и алиментов будет недостаточно оплачивать обучение. Возможно, ли через суд потребовать от бывшей супруги оплатить половину или др. часть стоимости обучения сына, если она отказывается добровольно платить, считая, что должна только алименты.

 Добрый день! Согласно ст. 86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.

Как следует из «Обзора судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) действующим семейным законодательством не предусмотрена обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, в том числе и обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

При этом, к сожалению, законодательно не раскрыт точный перечень обстоятельств, которые бы позволяли взыскать дополнительные алименты на несовершеннолетних детей (в частности, по платному обучению). Однако, учитывая разъяснения Верховного суда РФ о том, что взыскание дополнительных алиментов носит исключительный характер, суд может отказать в иске, указав на право выбора бесплатного образования, поскольку выбор именно данного платного образовательного учреждения не вызван острой жизненной необходимостью, в связи с чем отсутствуют исключительные обстоятельства взыскания дополнительных алиментов.

 Моя мама имеет 1/6 долю ( 10 кв.м) в квартире ( 64 кв.м) после вступления в наследства ( единственное жилье, проживает с дочерью), в данной квартире она не проживает, ее вещей нет, отплачивает исправно коммунальные платежи, согласно ее доли по решению о разделе лицевых счетов. В случаи если она через суд будет требовать вселения и ниченения препятствий порядке пользования квартирой, может ли другой собственник через суд лишить ее право собственности в связи с незначительной части доли в квартире?

 Здравствуйте! Другой собственник квартиры вправе обратиться в суд с иском или встречным иском о признании доли незначительной, прекращении права собственности, признании за истцом права собственности, выплате ответчику компенсации за долю. Но чтобы такой иск был удовлетворен, необходимо доказать одновременно что: доля данного собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. К сожалению, обстоятельство оплаты коммунальных платежей суд может расценить как наличие существенного интереса в использовании квартиры и отказать в иске.

Положениями ст.252 ГК РФ установлено, что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности его доле в праве собственности, устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия.

Таким образом, чтобы суд мог удовлетворить требования, истцу надо доказать одновременно несколько обстоятельств:

-невозможность выдела доли в натуре, незначительность доли. В большинстве случаев, когда речь идет о квартире, выдел в натуре невозможен, так как из одной квартиры нельзя переоборудовать две отдельные квартиры без нарушения строительных норм и правил. А суд не вправе принять решение о выделе доли в натуре с нарушением строительных правил. Обычно суды принимая положительное решение, указывают, что  выдел в натуре части квартиры, допустим лишь при технической возможности создания на ее основе двух или нескольких квартир, тогда как в данном случае выдел доли истца в спорной квартире без несоразмерного ущерба квартиры невозможен, поскольку квартира является неделимым имуществом, возможность выделить в собственность истца часть квартиры, состоящую из жилых и вспомогательных помещений, обособленную от других помещений квартиры, отсутствует.

отсутствие существенного интереса в пользовании квартирой. Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, нахождение ответчика в местах лишения свободы, интернате, наличие задолженности по коммунальным и иным платежам, фактические не проживание в квартире, причины не проживания и т.д.

Обычно суды принимают во внимание добровольное не проживание в квартире, отсутствие участия в оплате коммунальных платежей, отсутствие личных вещей в квартире. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии существенного интереса в использовании общего имущества.

Дополнительными фактами при рассмотрении дела могут служить обстоятельства конфликтных отношений между сособственниками, совершение преступления, противоправных действий одним собственником в отношении другого, чинение препятствий одним собственником в проживании другого в квартире, незаконные действия с имуществом (например, передача в аренду без согласия второго собственника).

 Мужу по уголовному делу присудили за вред здоровью потерпевшему 300 тыс в 2015 году, потерпевший до сих пор не воспользовался своим правом, т.к. ведет аморальный образ жизни. что делать в этом случае?

 Согласно ст. 21 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

В силу п. 1 ст. 23 указанного Федерального закона и ч. 2 ст. 432 ГПК РФ пропущенный срок предъявления исполнительного листа к исполнению может быть восстановлен судом на основании заявления взыскателя, если суд признает причины пропуска срока уважительными.

Таким образом, если потерпевший без уважительных причин не воспользовался в течение трех лет своим правом на принудительное исполнение решения по гражданскому иску, вытекающему из уголовного дела, данное право следует считать утраченным.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как объявить себя банкротом пенсионеру, у которого нет дохода, кроме пенсии, которая меньше прожиточного минимума, нет никакого имущества. Долг перед двумя банками составляет около 1150 тыс.руб. Есть двое детей, могут ли долги перенести на детей? Возможно ли самому себя объявит банкротом, без помощи агентств. Какие могут быть ошибки или какие ошибки встречаются чаще всего при подаче документов себя на банкротство? Буду очень благодарен информативной консультации. Заранее, спасибо.

 Согласно п. 2 ст. 213.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

В соответствии с п. 6 ст. 213.3 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

  • гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;
  • более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;
  • размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
  • наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

К заявлению о признании банкротом прикладываются:

  • копия паспорта, ИНН, пенсионного свидетельства, выписка со счета в пенсионном фонде;
  • документы, подтверждающие право собственности на имущество и вся информация о имеющемся имуществе (о банковских счетах, месте нахождения имущества);
  • информация о кредиторах (ФИО, адреса, суммы долга);
  • документы, подтверждающие задолженность (договор, расписки) и неспособность расплатиться по долгам (выписки со счетов);
  • выписка из ЕГРИП, подтверждающая наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя;
  • документы, подтверждающие доходы и налоги за последние три года;
  • свидетельство о браке и рождении детей.

Суд может затребовать и другие необходимые документы.

В соответствии со ст. 213.11 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей.

Пока идет судебное разбирательство, нельзя будет совершать любые действия с движимым и недвижимым имуществом (продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д.), распоряжаться денежными средствами на счетах. Но при этом приостанавливается начисление пеней, штрафов по долгам, кредиторы не могут взыскать имущество, даже если оно является залоговым.

От всех доходов (в том числе пенсии) гражданину остаются средства, равные прожиточному минимуму того региона, где он проживает. Все остальное идет на реструктуризацию долга. Должник может обратиться в суд с заявлением об увеличении остающейся у него суммы. Он должен будет предоставить доказательства, что прожиточный минимум не соответствует его нуждам. К примеру, нужны дополнительные средства на лечение. Могут учитываться наличие иждивенцев, инвалидность и другие обстоятельства, которые посчитает важными суд.

В силу п. 5 ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом:

  • все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
  • сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;
  • снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина;
  • прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;
  • задолженность гражданина перед кредитором – кредитной организацией признается безнадежной задолженностью.

В соответствии с п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Следует иметь ввиду, что в соответствии со ст. 1175 ГК РФ, долги наследодателя должны оплачиваться наследниками. Способом избежать кредитной обязанности перед кредиторами в случае смерти родственника является отказ от наследства.

Здравствуйте. Взял кредит в банке более трех лет назад 150 тыс.рублей, было выплачено по кредиту около 30 тыс. рублей и всё. Сейчас пришло извещение от судебных приставов, что нужно погасить сумму в 250 тыс.рублей. Могу ли я оспорить решение суда? Явно начислено лишнее и куда мне обратиться в данном случае. Заранее благодарю за ответ.

 Исходя из ст. 2 ГПК РФ задачей гражданского судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Одним из прав лица, в отношении которого вынесено решение суда (ответчика) является оспаривание решения суда (ст. 35, 38, 209, 320 ГПК РФ). Поэтому оспорить решение суда, с которым лицо не согласно, оно может посредством подачи апелляционной жалобы в суд.

Сведения о вынесенном решении можно получить на сайте суда общей юрисдикции, которому территориально подсудны дела по месту Вашего жительства. Можно также ознакомиться с материалами исполнительного производства у судебного пристава-исполнителя, указанного в извещении. Реквизиты судебного акта будут указаны в исполнительном листе, а также постановлении о возбуждении исполнительного производства.

После получения сведений о судебном акте, следует обратиться в соответствующий суд с заявлением об ознакомлении с материалами дела и выдаче заверенной копии решения по делу.

Как следует из ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 320 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы. По общему правилу, срок на подачу апелляционной жалобы составляет месяц с момента изготовления решения суда в полном объеме.

Если месячный срок на подачу апелляционной жалобы пропущен лицом в силу не зависящих от него обстоятельств (ненадлежащее извещение, болезнь и т.д.), в порядке ст. 112 ГПК РФ вместе с подачей апелляционной жалобы лицо подает ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока с приложением документов, подтверждающих отсутствие возможности обратиться с жалобой в установленный срок.

 Здравствуйте, у меня такой вопрос: мой сын не исполняет обязанности по кредитам. Он зарегистрирован у меня в доме, но проживает в другом месте. Как поступят в таком случае судебные приставы по отношению к имуществу, а именно могут они описать имущество в моем доме? Ведь сын мой ничего не покупал (я имею ввиду бытовую технику). Я очень обеспокоена, что у меня заберут всё.

 Добрый день! Первый вопрос, который нужно понять – является ли Ваш сын собственником жилого помещения, в котором Вы проживаете или доли в данном жилом помещении. Факт его регистрации по месту жительства в данном жилом помещении не указывает на это с достоверностью, поскольку законодательство допускает случаи, когда несобственник также может быть зарегистрирован по месту жительства в данном жилом помещении. Чтобы это проверить, можете посмотреть свидетельство о регистрации права на жилое помещение (оно должно быть у Вас) или запросить выписку из ЕГРН. Соответственно, если Ваш сын не является собственником, то на данное имущество не может быть обращено взыскание. Если Ваш сын не является собственником бытовой техники, то и взыскание на нее обращено быть не может. Однако в данном случае тяжелее установить право собственности. В случае бытовой техники доказательствами могут выступать, например, чеки (в случае безналичной оплаты), где указано, что денежные средства за технику были списаны с Вашего счета; гарантии на данную бытовую технику, где указано Ваше имя. При этом, имейте в виду, что на некоторую бытовую технику и мебель (например, кухонный гарнитур, холодильник, стиральная машина) при любых обстоятельствах не может быть обращено взыскание, поскольку суды склонны распространять на данное

имущество ст. 446 ГПК РФ, а именно признавать такое имущество необходимым для существования человека, и членов его семьи. Также в случае наложения ареста на имущество у Вас имеется право подачи иска об освобождении имущества из ареста.

Здравствуйте. Мы с супругой заложили свою квартиру по обязательствам нашего родственника, который получил кредит в банке. Так как кредит он не оплачивал, банк взыскал с него долг и обратил взыскание на заложенную квартиру, получил исполнительные листы. Вот только эти исполнительные листы банк уже больше трех лет в службу приставов не направляет. Я слышал, что в таком случае, исполнить решение суда уже нельзя. Но что нам делать с зарегистрированной ипотекой? Получается, решение нельзя исполнить, а зарегистрированные обременения не дадут нам совершить какие-либо сделки с нашей квартирой? Согласится ли Росреестр в нашей ситуации снять эти записи государственном реестре? Заранее благодарю за ответ.

 Согласно пункту 1 ст. 23 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт.

В случае удовлетворения судом заявления взыскателя исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению. Кроме того, частичное исполнение должником требований взыскателя прерывает срок предъявления исполнительного листа (пп. 1 п. 1 ст. 22 Закона об исполнительном производстве).

В данной ситуации стоит рассмотреть возможность обращения в суд с иском о признании отсутствующим обременения в виде ипотеки, исключении записи об ипотеке из ЕГРН.

При этом судебная практика исходит из следующего (Апелляционное определение Иркутского областного суда от 17.05.2017 по делу N 33-4062/2017, Апелляционное определение Самарского областного суда от 11.05.2016 по делу N 33-5823/2016):

На основании ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации залог возникает в силу договора, кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Согласно положениям ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или иному обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью либо в части, предусмотренной договором об ипотеке.

В силу п. 1 ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Как следует из п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Перечень оснований, по которым залог может быть прекращен, содержится в ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако ни положения ст. 407, ни положения ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации не относят истечение срока предъявления исполнительного документа к основанию для прекращения залогового обязательства.

Вместе с тем, существует и иной подход. Так, в Апелляционном определении Челябинского областного суда от 20.06.2017 по делу N 11-7496/2017 разъяснено, что в связи с истечением срока предъявления к исполнению исполнительных листов о взыскании задолженности по кредитному договору у залогодержателя отсутствует возможность как судебного, так и внесудебного обращения взыскания на заложенное имущество, а ввиду невозможности обращения взыскания на заложенное имущество в счет исполнения обеспеченного залогом обязательства залог утрачивает обеспечительную функцию, а следовательно, подлежит прекращению.

У моей мамы проблема с выплатой кредитов. Подскажите, даже если по решению суда банк может удерживать 50 %, должен же оставлять прожиточный минимум? Дело в том, что у мамы пенсия 11тыс, в нашем регионе ПМ около 9 тыс. Ей что могут 5500 , т.е меньше прож. минимума оставить?

 Добрый день! Обращение взыскания на пенсию путем удержания само по себе не противоречит действующему законодательству, и размер удержания может составлять до 50% заработной платы. Абз. 8 ч. 1 ст. 446 ГПК не допускает удержание средств в таком размере, что остаток после удержания составит менее прожиточного минимума. Однако в судебной практике господствует иное толкование данной нормы. Суды указывают, что она действует лишь при единовременном обращении взыскания на принадлежащие должнику-гражданину наличные денежные средства и по своему смыслу не предполагает ее применение к случаям регулярных удержаний из периодических выплат, получаемых должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, на основании исполнительных документов.2 На господство данной тенденции в судебной практике также указал Конституционный суд в Определении от 17.01.2012 N 14-О-О. В этой связи, удержание части пенсии в таком объеме, что остаток составит сумму менее прожиточного минимума, возможно.

Я залогодержатель, но залогодатель предмет залога – автомобиль не отдаёт, приставы не могут найти автомобиль можно ли изменить решение суда и взыскать деньги с залогодателя.

Для точных рекомендаций в Вашем случае нужно изучить решение суда.

Кроме того, нужно понимать на какой стадии находится исполнительное производство, выносилось ли судебными приставами-исполнителями постановление о розыске имущества должника.

Возможный вариант действий: заявить в рамках того же судебного дела ходатайство об изменении порядка исполнения решения суда (в порядке ст. 203 ГПК РФ), обязав должника вернуть деньги, проведя оценку стоимости путем сбора сведений о стоимости аналогичного транспортного средства.

Также возможный вариант действий – подача искового заявления о взыскании убытков, возникших в следствие утраты заложенного имущества. В силу п. 1, 2 ст. 344 ГК РФ залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если иное не предусмотрено договором залога. Залогодержатель отвечает перед залогодателем за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в соответствии со статьей 401 ГК РФ (лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства).

Залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в размере его рыночной стоимости, а за его повреждение в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога по договору залога. Если в результате повреждения предмета залога он изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению, залогодатель вправе отказаться от него и потребовать от залогодержателя возмещение за его утрату.

Добрый день! На меня подали иск в суд, я оплатил услуги адвоката, который обязался выиграть мое дело. Он присутствовал на заседании, составлял документы и т.д. Решение было вынесено в мою пользу, но спустя месяц пришло апелляционное обжалование на решение, и будет снова суд, но мой адвокат говорит, что за это нужно снова заплатить. Вопрос: должен ли я снова платить, или в стоимость выигрышного дела уже входит как сам суд, так и его апелляционная часть? Заранее спасибо за ответ.

В данной ситуации Вам нужно изучить предмет заключенного Вами с адвокатом договора – входили туда услуги по апелляционному обжалованию или нет.

Умерла мама. Наследники первой очереди сын (Я)и отчим Осталась после нее квартира. Как будет делиться квартира? Она приватизирована уже в браке с отчимом. На 2 доли. 1/2 моя и 1/2 матери В случае вступления в наследство мне достанется 3/4 или половина квартиры?

Здравствуйте. По закону получить наследникам можно только то имущество, которое принадлежало ко дню смерти наследодателю на праве собственности.

Таким образом наследовать можно только ½ доли квартиры, принадлежащей вашей маме.

Поскольку наследников двое: вы и отчим, то каждый из наследников получит по половине от маминой доли, то есть ваша доля – ¼ всей квартиры, доля отчима – ¼ всей квартиры.

Поскольку у вас уже в данной квартире имеется ½ доля, то в целом ваша доля всей квартиры составит ¾ (1/4+1/2), доля отчима будет 1/4 от всей квартиры.

Данные доли являются наиболее вероятными исходя из вашего письма, поскольку имеются нюансы, о которых вы не написали: имеете ли вы или отчим право на обязательную долю? Есть ли иные лица, которые могли бы иметь право на обязательную долю. Имеются ли иные наследники первой очереди, помимо вас и отчима, которые, возможно еще не заявили о своих правах на имущество.

Покупатель приобрел мою квартиру, передаточный акт и ключи от квартиры были переданы после регистрации права собственности 4 июля.23 июля я выписалась из данной квартиры. Обязана ли я оплатить коммунальные расходы за этот месяц. В квартире я не проживала.

Если иное не было оговорено в договоре купли-продажи, то в соответствии с требованиями жилищного законодательства, после возникновения права собственности у покупателя, именно он должен оплачивать коммунальные услуги.

Моя мама имеет 1/6 долю ( 10 кв.м) в квартире ( 64 кв.м) после вступления в наследства ( единственное жилье, проживает с дочерью), в данной квартире она не проживает, ее вещей нет, отплачивает исправно коммунальные платежи, согласно ее доли по решению о разделе лицевых счетов. В случаи если она через суд будет требовать вселения и ниченения препятствий порядке пользования квартирой, может ли другой собственник через суд лишить ее право собственности в связи с незначительной части доли в квартире.

Другой собственник квартиры вправе обратиться в суд с иском или встречным иском о признании доли незначительной, прекращении права собственности, признании за истцом права собственности, выплате ответчику компенсации за долю. Но чтобы такой иск был удовлетворен, необходимо доказать одновременно что: доля данного собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. К сожалению, обстоятельство оплаты коммунальных платежей суд может расценить как наличие существенного интереса в использовании квартиры и отказать в иске.

Положениями ст.252 ГК РФ установлено, что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности его доле в праве собственности, устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия.

Таким образом, чтобы суд мог удовлетворить требования, истцу надо доказать одновременно несколько обстоятельств:

-невозможность выдела доли в натуре, незначительность доли. В большинстве случаев, когда речь идет о квартире, выдел в натуре невозможен, так как из одной квартиры нельзя переоборудовать две отдельные квартиры без нарушения строительных норм и правил. А суд не вправе принять решение о выделе доли в натуре с нарушением строительных правил. Обычно суды принимая положительное решение, указывают, что  выдел в натуре части квартиры, допустим лишь при технической возможности создания на ее основе двух или нескольких квартир, тогда как в данном случае выдел доли истца в спорной квартире без несоразмерного ущерба квартиры невозможен, поскольку квартира является неделимым имуществом, возможность выделить в собственность истца часть квартиры, состоящую из жилых и вспомогательных помещений, обособленную от других помещений квартиры, отсутствует.

отсутствие существенного интереса в пользовании квартирой. Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, нахождение ответчика в местах лишения свободы, интернате, наличие задолженности по коммунальным и иным платежам, фактические не проживание в квартире, причины не проживания и т.д.

Обычно суды принимают во внимание добровольное не проживание в квартире, отсутствие участия в оплате коммунальных платежей, отсутствие личных вещей в квартире. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии существенного интереса в использовании общего имущества.

Дополнительными фактами при рассмотрении дела могут служить обстоятельства конфликтных отношений между сособственниками, совершение преступления, противоправных действий одним собственником в отношении другого, чинение препятствий одним собственником в проживании другого в квартире, незаконные действия с имуществом (например, передача в аренду без согласия второго собственника).

Добрый день! Мы с супругой в разводе. Наш несовершеннолетний сын проживает со мной, бывшая супруга платит алименты по решению суда. В данный момент сын собирается поступать в техникум, к сожалению, на платное. Моих финансов и алиментов будет недостаточно оплачивать обучение. Возможно ли через суд потребовать от бывшей супруги оплатить половину или др. часть стоимости обучения сына, если она отказывается добровольно платить, считая, что должна только алименты.

Согласно ст. 86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.

Как следует из «Обзора судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) действующим семейным законодательством не предусмотрена обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, в том числе и обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

При этом, к сожалению, законодательно не раскрыт точный перечень обстоятельств, которые бы позволяли взыскать дополнительные алименты на несовершеннолетних детей (в частности, по платному обучению). Однако, учитывая разъяснения Верховного суда РФ о том, что взыскание дополнительных алиментов носит исключительный характер, суд может отказать в иске, указав на право выбора бесплатного образования, поскольку выбор именно данного платного образовательного учреждения не вызван острой жизненной необходимостью, в связи с чем отсутствуют исключительные обстоятельства взыскания дополнительных алиментов.

Развелись с бывшей. Ее лишил родительских прав, дети со мной (алкоголичка). Алименты не платила, пару раз получил энную сумму, когда она сидела и работала в тюрьме. Сегодня узнал, что она умерла уже недели три назад. Возникают несколько вопросов:

1. Положена ли детям пенсия по утере кормильца?

2. Что вообще мне нужно сейчас делать?

3. У нее есть доля в комнате в общежитии. Что с ней теперь происходит?

4. Где взять свидетельство о смерти? И дадут ли мне его вообще?

Согласно ст. 71, 138 СК РФ ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства, пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей.

Согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери имеют право на назначение пенсии по случаю потери кормильца либо на социальную пенсию в зависимости от страхового статуса умершей матери.

Первоначально вам следует получить свидетельство о смерти матери ваших детей, свидетельства о рождении детей (если утеряны – в загсе, где выдавались первоначально), а также справку или документ о том, что мать на момент смерти проживала в колонии.

Минюст РФ 23.06.2005 издал Приказ № 93 «Об утверждении инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях ФСИН России». Согласно приказу личные вещи, ценности, средства, хранящиеся на лицевом счете умершего, а также документы и ценные бумаги передаются наследникам умершего (детям), о чем делаются соответствующие записи в акте, который приобщается к личному делу умершего осужденного. Вы, как законный представитель детей, можете взаимодействовать от имени детей со всеми органами и учреждениями (требуется свидетельство о рождении детей).

Далее, согласно приказу Администрация учреждения сообщает о смерти осужденного одному из близких родственников, указанных в личном деле, либо лицу, указанному в волеизъявлении осужденного. Сообщение должно быть направлено в течение суток по телеграфу. В случае, если смерть осужденного наступила в период отбывания наказания, администрация учреждения, исполняющего наказание, заявляет о смерти осужденного в орган ЗАГСа по месту своей дислокации. Заявление о смерти должно быть сделано в течение трех суток со дня наступления смерти.

Как следует из ст. 9 ФЗ «Об актах гражданского состояния», вам, как законному представителю детей, возможно будет получить свидетельство о смерти матери детей, для чего рекомендую связаться с администрацией колонии, уточнить в каком органе ЗАГС была составлена актовая запись о смерти осужденной, и уточнить в данном ЗАГСе все контактную информацию по получению вами свидетельства о смерти.

Для установления пенсии вам необходимо обратиться в отдел соцзащиты и пенсионный фонд, подтвердить родство детей (свидетельства о рождении детей) факт смерти матери (свидетельство о смерти)

Для оформления наследства вам, как законному представителю несовершеннолетних детей, следует обратиться с заявлением о принятии наследства к нотариусу в течение 6 (шести) месяцев с даты смерти. При обращении к нотариусу вам надо будет подтвердить факт смерти – предоставить свидетельство о смерти.  Особо обращу внимание на то, что обратиться следует исключительно в течение 6 месяцев с даты смерти. Имейте также ввиду, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Иными словами, поскольку мать ваших детей проживала в колонии, то обращаться к нотариусу за открытием наследственного дела вам предстоит по месту нахождения колонии.

Здравствуйте! Была кредитная карта банка русский стандарт, 7 лет назад перестал платить, в 2019 коллекторское агентство подало в суд. Имеют ли они на это право, и что делать дальше?

Вероятно, в Вашем случае банк переуступил коллекторскому агентству право требования по задолженности по кредитному договору с Вами.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 384 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется, что для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Уступка банком прав кредитора по кредитному договору юридическому лицу, не являющемуся кредитной организацией, не противоречит законодательству. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих банку уступить права по кредитному договору организации, не являющейся кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельностью. Уступка требований по кредитному договору не относится к числу банковских операций, указанных в статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Из названной нормы следует обязательность наличия лицензии только для осуществления деятельности по выдаче кредитов за счет привлеченных средств. По смыслу данного Закона с выдачей кредита лицензируемая деятельность банка считается реализованной. Ни Закон, ни статья 819 ГК РФ не содержат предписания о возможности реализации прав кредитора по кредитному договору только кредитной организацией.

Как правило, банки включают условия цессии (уступке права) в договор кредитования, поставив свою подпись под этим условием, вы даете согласие на его реализацию. Вместе с тем, рекомендуем все же изучить условие кредитного договора в этой части. В ходе рассмотрения дела рекомендуем также привлечь к участию в деле территориальный орган Роспотребнадзора.

Также возможно, что в Вашем случае для отказа в удовлетворении исковых требований достаточно будет заявить ходатайство о применении срока исковой давности.

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьями 196, 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В силу п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Как разъяснено в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Более точные рекомендации в Вашем случае можно дать только после изучения материалов судебного дела и всех имеющихся документов.

  1. Что понимается под исковой давностью?

Адвокат в Курске расскажет Вам что такое исковая давность. Исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). Защите подлежит субъективное гражданское право конкретного лица (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43). В частности, это может быть право требовать исполнения по договору. Его можно защитить, например, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре и взыскания неустойки (ст. 12 ГК РФ).

  1. На какие требования не распространяется исковая давность?

Исковая давность не распространяется на требования (ст. 208 ГК РФ):

  • о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, если иное не предусмотрено законом;
  • вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
  • о возмещении вреда, который причинен жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение вреда, по общему правилу удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
  • собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ);
  • другие требования в случаях, которые установлены законом. Например, на требования по целевым долговым обязательствам РФ (ст. 9 Закона о порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства РФ).
  1. Каков общий срок исковой давности ?

Общий срок исковой давности составляет три года. По общему правилу он начинается со дня, который определяется ст. 200 ГК РФ (п. 1 ст. 196 ГК РФ).

По общему правилу срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен (п. 2 ст. 196 ГК РФ).

По обязательствам, у которых срок исполнения не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства (п. 2 ст. 200 ГК РФ).

  1. Какие есть специальные сроки исковой давности ?

Специальные сроки исковой давности могут быть установлены законом (п. 1 ст. 197 ГК РФ). В частности, есть следующие специальные сроки:

три месяца – для перевода прав и обязанностей покупателя на участника долевой собственности при нарушении преимущественного права покупки (п. 3 ст. 250 ГК РФ);

шесть месяцев:

  • для оспаривания решения собрания (но в пределах двухлетнего срока, предусмотренного п. 5 ст. 181.4 ГК РФ);
  • требования о понуждении заключить основной договор во исполнение предварительного (п. 5 ст. 429 ГК РФ);

один год:

  • для требований о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности (п. 2 ст. 181 ГК РФ);
  • признания торгов недействительными (п. 1 ст. 449 ГК РФ);
  • требований в связи с ненадлежащим качеством работы, которая выполнена по договору подряда, за исключением требований в отношении зданий и сооружений (п. 1 ст. 725 ГК РФ);
  • требований, которые вытекают из перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ);
  • требований, которые вытекают из договора транспортной экспедиции (ст. 13 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности);

20 лет – для исков о компенсации вреда окружающей среде, который причинен нарушением законодательства в области ее охраны (п. 3 ст. 78 Закона об охране окружающей среды).

  1. Как исчисляется срок исковой давности ?

Чтобы правильно исчислить срок исковой давности, определите день, с которого он начинается, и день, когда он заканчивается.

Учтите, что при определенных обстоятельствах срок исковой давности может приостанавливаться или прерываться (ст. ст. 202, 203 ГК РФ). При этом после перерыва срок начинает течь заново (ст. 203 ГК РФ).

4.1. Когда начинается срок исковой давности?

По общему правилу – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о двух фактах в совокупности (п. 1 ст. 200 ГК РФ):

  • о нарушении своего права;
  • о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Для требований организации срок исчисляется со дня, когда обо всем этом узнало лицо, которое вправе самостоятельно или вместе с иными лицами действовать от имени организации. Если у юридического лица меняется состав органов, это не влияет на начало срока исковой давности (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Для требований по обязательствам срок исковой давности наступает (п. 2 ст. 200 ГК РФ):

  • по окончании срока исполнения обязательства – если он определен;
  • со дня, когда кредитор предъявил требование об исполнении обязательства – если срок исполнения не определен или определен моментом востребования. Если при этом должнику предоставили срок, чтобы исполнить требование, исковая давность начинается по окончании этого срока.

Таким образом, срок исковой давности начинает течь с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства с учетом того, когда кредитор узнал или должен был узнать об этом (Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 по делу N 305-ЭС15-1923).

Для некоторых сроков исковой давности закон устанавливает иные моменты начала.

4.1.1. С какого дня начинают течь некоторые сроки исковой давности ?

Течение сроков исковой давности может начинаться, в частности:

  • со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, – по искам о применении последствий недействительности такой сделки и о признании ее недействительной. Если иск предъявляет лицо, которое не является стороной ничтожной сделки, срок начинается со дня, когда оно узнало или должно было узнать о начале ее исполнения (п. 1 ст. 181 ГК РФ);
  • дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания оспоримой сделки недействительной, – для исков о признании такой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности. А если сделка совершена под влиянием насилия или угрозы, срок начинается со дня их прекращения (п. 2 ст. 181 ГК РФ);
  • дня проведения торгов – для исков о признании их недействительными (п. 1 ст. 449 ГК РФ);
  • дня неисполнения обязательства по заключению основного договора во исполнение предварительного (п. 5 ст. 429 ГК РФ). Ведение переговоров, урегулирование разногласий в целях заключения основного договора не являются основаниями для изменения момента, с которого начинает течь этот срок (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.18 N 49);
  • дня заключения договора на организованных торгах – для признания такого договора недействительным (ч. 7.2 ст. 18 Закона об организованных торгах);
  • дня заявления заказчика о недостатках работы, на которую установлен гарантийный срок, если оно сделано в пределах гарантийного срока, – для исков о ненадлежащем качестве такой работы (п. 3 ст. 725 ГК РФ);
  • момента, который определяется в соответствии с транспортными уставами и кодексами, – по требованиям, которые вытекают из перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ).

4.2. Когда истекает срок исковой давности?

Этот срок истекает в зависимости от того, как он определен:

  • если годами, то в соответствующие месяц и число последнего года срока (п. 1 ст. 192 ГК РФ);
  • если месяцами, то в соответствующее число последнего месяца срока (п. 3 ст. 192 ГК РФ).

Учтите, что суды могут по-разному определять последний день срока. Как правило, им считается день, соответствующий дню начала течения срока (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.02.2016 N Ф05-19895/2015). Например, если срок начался 2 декабря 2016 г. и составляет три года, то он истечет 2 декабря 2019 г. Однако иногда суды считают, что срок заканчивается в день, предшествующий указанному дню (п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). Тогда в приведенном примере срок истечет 1 декабря 2019 г. Учитывая отсутствие единообразного подхода, не рекомендуем откладывать подачу иска на последний день срока.

Если последний день срока нерабочий, срок истекает в ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Например, если последний день срока приходится на субботу 10 ноября 2018 г., днем окончания срока считается понедельник 12 ноября 2018 г.

  1. Какие последствия влечет истечение срока исковой давности (его пропуск истцом)?

Если вы пропустите срок исковой давности, а другая сторона по делу заявит об этом в суде до вынесения решения, вам откажут в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Суд при этом не обязан исследовать другие обстоятельства дела (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Учтите, что суд по собственной инициативе не может отказать в иске по такому основанию (п. 2 ст. 199 ГК РФ).

Если в деле участвуют соответчики и один из них заявит о применении исковой давности, это не повлияет на требования к другим соответчикам, в том числе при солидарной обязанности (ответственности). Однако такое заявление будет основанием для отказа в иске, если суд не сможет удовлетворить требования истца за счет других соответчиков. Это может следовать из закона, договора или характера спорного правоотношения. Например, если истец истребует у соответчиков неделимую вещь (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Если истец-юрлицо пропустит срок исковой давности, его не восстановят независимо от причин пропуска. Это относится и к требованиям индивидуального предпринимателя, которые связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Что такое приостановление срока исковой давности и когда оно происходит?

 

Приостановление срока исковой давности – это временное прекращение его течения из-за наступления определенных законом обстоятельств. После того как эти обстоятельства перестают действовать, течение исковой давности продолжается.

Приостановление исковой давности нужно отличать от перерыва, после которого давность начинает течь заново.

Чаще всего исковая давность приостанавливается из-за того, что стороны прибегли к обязательному по закону претензионному порядку разрешения споров, или когда истец обратился в суд. Остальные основания приостановления на практике встречаются редко.

  1. Чем приостановление срока исковой давности отличается от перерыва?

Исковая давность перестает течь как в случае ее приостановления, так и при перерыве. При этом у приостановления и перерыва разные:

  • основания (ст. ст. 198, 202, 203 ГК РФ);
  • последствия. Так, после приостановления исковая давность не течет, пока не прекратятся соответствующие обстоятельства. Например, пока стороны не закончат предусмотренную законом процедуру разрешения спора во внесудебном порядке. После этого течение исковой давности продолжается. При этом оставшаяся часть срока, если она меньше шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности шесть месяцев или меньше – до срока исковой давности (п. 4 ст. 202 ГК РФ). После перерыва исковая давность начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ч. 2 ст. 203 ГК РФ).
  1. В каких случаях приостанавливается срок исковой давности?

Основания приостановления сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами (п. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 198 ГК РФ). Основание должен доказывать истец (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Можно выделить три группы таких оснований:

  • наступили обстоятельства, препятствующие подаче иска;
  • стороны прибегли к обязательному по закону претензионному порядку разрешения споров;
  • истец обратился в суд.

2.1. Обстоятельства, препятствующие подаче иска?

Исковая давность приостанавливается при наличии определенных законом обстоятельств, которые препятствуют подаче иска. Например, непреодолимая сила является таким обстоятельством (п. 1 ст. 202 ГК РФ). Срок исковой давности приостанавливается, если обстоятельства возникли или продолжали существовать в его последние шесть месяцев, а если он равен шести месяцам или менее – в течение срока исковой давности (п. 2 ст. 202 ГК РФ).

Имейте в виду, что на практике обстоятельства, препятствующие подаче иска, встречаются редко.

2.2. Соблюдение предусмотренной законом досудебной процедуры

Исковая давность приостанавливается, если стороны проводят предусмотренную законом процедуру разрешения спора во внесудебном порядке. Например, если они прибегли к процедуре медиации или соблюдают обязательный претензионный порядок.

Исковая давность приостанавливается на законный срок для проведения процедуры, а если он не установлен – на шесть месяцев со дня начала этой процедуры (п. 3 ст. 202 ГК РФ, п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43). Фактически исковая давность продлевается на срок проведения соответствующей процедуры.

Если вам необходимо ее провести и не опоздать с подачей иска, обязательно учтите, что на практике суд может:

  • не приостановить исковую давность, если претензионный порядок установлен не законом, а договором;
  • при продолжении исковой давности не продлить ее срок до шести месяцев по правилам п. 4 ст. 202 ГК РФ.

В таких случаях не рекомендуем надеяться на приостановление или продление срока исковой давности и подавать иск вовремя.

2.3. Обращение в суд

Исковая давность не течет со дня обращения в суд на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита, и по общему правилу продолжается, если суд оставил иск без рассмотрения (п. п. 1, 2 ст. 204 ГК РФ). Фактически речь идет о приостановлении исковой давности.

Днем обращения в суд считается день, когда вы сдали иск на почту или подали непосредственно в суд, в том числе через Интернет. Обратите внимание, что течение исковой давности не останавливается, если суд не принял ваше заявление или возвратил его. Иная ситуация, если вы своевременно выполнили требования, указанные в определении об оставлении иска без движения, или было отменено определение об отказе в принятии или возвращении иска (заявления о судебном приказе). В этом случае заявление считается поданным в день первоначального обращения, с которого исковая давность не течет (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Если истец увеличил исковые требования до того, как суд принял решение, моментом, с которого не течет исковая давность, остается день подачи первоначального иска. Но это не касается ситуации, когда истец добавляет новые периоды задолженности. По таким требованиям срок исковой давности перестает течь с момента их предъявления (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

В каких случаях можно восстановить срок исковой давности?

Если иск подает организация, срок исковой давности восстановить не получится независимо от того, почему он пропущен (ст. 205 ГК РФ, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43). Оправдать пропуск не поможет ни длительная болезнь или командировка руководителя, ни слабая квалификация юридической службы.

Такую же позицию суды занимают и в отношении требований индивидуальных предпринимателей, связанных с их предпринимательской деятельностью (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43).

Исключения могут быть предусмотрены специальными нормами. Например, абз. 2 п. 5 и абз. 2 п. 6 ст. 61.14 Закона о банкротстве позволяют восстановить срок исковой давности для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Это возможно в исключительных случаях, когда заявители действительно были лишены возможности своевременно обратиться в суд по независящим от них причинам (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53).

Есть случаи, в которых восстановление срока исковой давности прямо запрещено. Например, когда оспаривается крупная сделка АО (п. 6 ст. 79 Закона об АО).

Если гражданин подает иск к вашей организации и ходатайствует о восстановлении срока исковой давности, то в исключительных случаях суд может удовлетворить такое ходатайство. Это возможно, если (ст. 205 ГК РФ):

  • срок пропущен по уважительной причине, связанной с личностью истца: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. К таким причинам относится в том числе явно ненадлежащее исполнение законным представителем недееспособного гражданина полномочий, возложенных законодательством (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43);
  • причина пропуска имела место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

Если вы не согласны с уважительностью причины, рекомендуем занять активную позицию в суде и высказать свое мнение по этому поводу. Представляется, что любая причина, которую назовет истец, сама по себе не является однозначным и безусловным основанием для восстановления срока исковой давности. Поэтому задавайте истцу вопросы, ответы на которые помогут убедить суд, что эта причина не мешала истцу своевременно обратиться за судебной защитой.

Какой срок исковой давности применяется к требованиям, связанным с наследованием?

Для требований кредиторов продолжают течь сроки исковой давности, установленные для их требований к умершему должнику. Открытие наследства не прерывает, не приостанавливает и не восстанавливает их (п. 3 ст. 1175 ГК РФ). То есть смерть должника никак не влияет на срок давности, будь то общий или специальный срок.

Исчисляется срок давности по общим правилам. Рекомендуем не дожидаться принятия наследства наследниками, а подать иск к наследственному имуществу. Так вы снизите вероятность пропуска срока давности.

Учтите, что, если срок погашения долга еще не наступил, вы не сможете предъявить требование по нему, поскольку смерть должника не влечет досрочного исполнения его обязательств наследниками (п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Для требований наследников обычно применяется общий срок давности – три года, но по общему правилу не более 10 лет со дня нарушения права (ст. 196 ГК РФ). Исчисляется такой срок по правилам ст. 200 ГК РФ. Однако, если наследник намерен требовать признания завещания как оспоримой сделки недействительным, срок давности составляет один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ).

Как взыскать долг с наследника?

 

Обратитесь к известным вам возможным наследникам, в частности: супругу, родителям, детям должника. Они могут добровольно погасить долг, чтобы таким образом принять наследство. Если наследники неизвестны или не удовлетворяют ваши требования, придется обратиться в суд.

До принятия наследства иск о взыскании нужно подавать к наследственному имуществу, а после – к принявшим наследство наследникам. Сделать это нужно в пределах срока исковой давности по вашему требованию к умершему должнику.

После того как суд примет решение в вашу пользу, получите исполнительный лист и передайте его в банк, в котором открыт счет ответчика, либо приставам.

 

Оглавление:

  1. Как предъявить претензию наследникам должника
  2. Когда нужно подать иск о взыскании долга в случае смерти должника
  3. Как составить и подать иск о взыскании долга в случае смерти должника
  4. Как предъявить исполнительный лист к исполнению

 

  1. Как предъявить претензию наследникам должника?

Если вам известны потенциальные наследники умершего, вы можете обратиться к ним с претензией о возврате долга, в том числе до того как они приняли наследство. Иногда наследники погашают долги умершего добровольно, поскольку такое действие свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

На практике в большинстве случаев умершему наследуют наследники первой очереди: дети, родители и супруг (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Поэтому рекомендуем сначала обратиться к ним.

1.1. Как составить претензию?

Укажите в претензии:

  • обстоятельства возникновения долга и условия, на которых должник обязался его вернуть, в том числе сроки возврата;
  • требуемую сумму. При необходимости разъясните, как вы ее рассчитали;
  • способы, которыми наследники могут погасить долг, и необходимые для этого сведения. Это могут быть, например, реквизиты вашего счета для перечисления долга в безналичном порядке, или адрес, по которому вам можно передать наличные деньги, или иные вещи.

Со ссылкой на ст. ст. 1175 и 1153 ГК РФ разъясните, что наследники несут ответственность по долгам наследодателя и могут принять наследство, если погасят его долги.

Рекомендуем формулировать текст не как требование, а как предложение. Это связано с тем, что до принятия наследства наследники не обязаны отвечать по долгам умершего (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Приложите к претензии копии подтверждающих долг документов: договора, расписки и т.п.

1.2. Как направить претензию?

Получение претензии наследниками, не принявшими наследство, не порождает для них каких-либо прав или обязанностей. В связи с этим ваша претензия не может считаться юридически значимым сообщением (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Поэтому вы не обязаны соблюдать правила, установленные для направления таких сообщений.

Поскольку ваша цель на данном этапе – уведомить наследников и убедить их выплатить долг, рекомендуем направлять сообщения по известным вам адресам наследников, а также по адресу последнего места жительства должника.

Если данные наследников вам неизвестны, направьте письменную претензию нотариусу, который ведет наследственное дело вашего должника (ст. 63 Основ законодательства РФ о нотариате).

Узнать, какой нотариус ведет наследственное дело, можно на сайте федеральной нотариальной палаты https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/. Для поиска достаточно знать полное имя наследодателя (умершего должника).

  1. Когда нужно подать иск о взыскании долга в случае смерти должника?

Иск к наследникам нужно подавать после того, как они приняли наследство. До этого момента вы можете подать иск только к наследственному имуществу. Иногда, даже если наследники вам известны, лучше подать иск к наследственному имуществу, не дожидаясь их вступления в наследство, иначе к этому моменту может истечь срок исковой давности.

2.1. Какой срок исковой давности у требований кредитора в случае смерти должника?

Предъявить требование наследникам или наследственному имуществу вы должны в те же сроки, что и самому должнику, если бы он был жив. Объясняется это тем, что открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает течение сроков исковой давности.

Учтите, вы не можете предъявить требование по тем долгам, срок погашения которых еще не наступил, поскольку смерть должника не влечет досрочное исполнение его обязательств наследниками (п. 3 ст. 1175 ГК РФ, п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9).

Рассмотрим для примера следующую ситуацию.

Вы заключили договор займа, по которому должник обязался вернуть сумму займа двумя частями – 15 февраля и 15 апреля 2019 г.

Должник скончался 8 января 2019 г.

Срок исковой давности по вашему требованию общий – 3 года после окончания срока, когда должник должен был исполнить обязательство (п. 1 ст. 196, п. 2 ст. 200 ГК РФ).

Таким образом, требование о возврате долга вы должны предъявить:

  • по первому платежу – в период с 16 февраля 2019 г. по 15 февраля 2022 г. включительно;
  • по второму платежу – в период с 16 апреля 2019 г. по 15 апреля 2022 г. включительно.

2.2. Когда нужно предъявить иск к наследственному имуществу или исполнителю завещания?

Вы можете предъявить иск к наследственному имуществу или исполнителю завещания до того момента, как наследники примут наследство (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

По общему правилу наследники могут принять наследство в течение 6 месяцев после его открытия, но при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиться (ст. 1154 ГК РФ). Все это время срок исковой давности продолжает течь. Поэтому, если срок исковой давности по вашему требованию подходит к концу, рекомендуем не дожидаться принятия наследства, а подать иск к наследственному имуществу или исполнителю завещания. Если срок исковой давности истечет до того, как наследство будет принято, а вы не подадите иск, то, скорее всего, вы утратите возможность взыскать долг с наследников.

Если вы успели предъявить иск к должнику до того, как он умер, новый предъявлять не нужно. В данном случае суд приостановит производство по делу, а после того как определится правопреемник (наследник) – произведет замену стороны (ст. ст. 215, 217, ч. 1 ст. 44 ГПК РФ). Если правопреемство в ваших отношениях с должником невозможно, суд прекратит производство по делу (ст. 220 ГПК РФ).

2.3. Когда нужно предъявить иск к наследникам должника?

У вас есть возможность предъявить иск к наследникам только после того, как они примут наследство (п. 3 ст. 1175 ГК РФ). О том, что наследник принял наследство, свидетельствуют, в частности, следующие его действия (ст. 1153 ГК РФ, п. 36 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9):

  • подал нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства;
  • нес расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил часть долгов наследодателя вам или иному кредитору;
  • вселился в принадлежавшее наследодателю жилье или проживал в нем на день открытия наследства, в том числе без регистрации по месту жительства.
  1. Как составить и подать иск о взыскании долга в случае смерти должника?

Особенности такого иска касаются только территориальной подсудности и того, кто указывается в качестве ответчика. В остальном руководствуйтесь общими правилами подачи иска в суд общий юрисдикции.

3.1. В какой суд подать иск?

Иск к наследственному имуществу или исполнителю завещания нужно подавать в суд по месту открытия наследства, то есть по последнему месту жительства умершего должника (ч. 2 ст. 30 ГПК РФ).

Иск к конкретному принявшему наследство наследнику предъявите по месту его жительства (ст. 28 ГПК РФ). Если наследников несколько – по месту жительства любого из них на ваш выбор (ч. 1 ст. 31 ГПК РФ).

3.2. Кого указать ответчиком, если иск подается до принятия наследства?

Если должник оставил завещание и вам известно, кто является исполнителем завещания – указывайте последнего в качестве ответчика.

В остальных случаях вместо конкретного ответчика укажите наследственное имущество.

Пример формулировки

Ответчик: наследственное имущество Иванова Петра Семеновича (ум. 18.02.2019).

Не указывайте в качестве ответчика умершего должника. В противном случае суд не примет иск, поскольку умерший не обладает гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9).

3.3. Кого указать ответчиком, если иск подается после принятия наследства?

Вы можете предъявить требование как ко всем принявшим наследство наследникам, так и к любому из них. Это обусловлено тем, что принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно (п. 1 ст. 1175, п. 1 ст. 323 ГК РФ).

Рекомендуем привлекать в качестве ответчиков всех известных вам наследников, принявших наследство, – это повысит шансы на взыскание долга.

  1. Как предъявить исполнительный лист к исполнению?

Если суд примет решение в вашу пользу, то после его вступления в силу вы сможете получить исполнительный лист (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). Чтобы взыскать причитающееся вам, предъявите исполнительный лист в службу судебных приставов или в банк.

Для получения денежных средств рекомендуем направить исполнительный лист непосредственно в банк должника (ч. 1 ст. 8 Закона об исполнительном производстве). Это позволит скорее получить находящиеся на его счету денежные средства, поскольку банк исполняет содержащееся в исполнительном листе требование незамедлительно (ч. 5 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). Сведения о банковских счетах должника вы можете запросить в любом территориальном налоговом органе (ч. 8 ст. 69 Закона об исполнительном производстве, Письмо ФНС России от 29.04.2016 N ГД-4-14/7818). Вместе с исполнительным листом вам нужно будет подать в банк заявление, составленное с учетом требований ч. 2 ст. 8 Закона об исполнительном производстве.

В остальных случаях подавайте исполнительный лист и заявление по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения (ч. 3 ст. 30 Закона об исполнительном производстве). Определить отдел, обслуживающий конкретный адрес, можно с помощью сервиса на сайте ФССП России http://fssprus.ru/osp/.

Как происходит универсальное правопреемство при наследовании?

 

С 1 июня 2019 г. вносятся изменения в часть третью ГК РФ в положения о наследовании. В частности, вводятся нормы о совместном завещании супругов и наследственном договоре. См. Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ. Данные изменения будут учтены в материале при его актуализации.

 

Универсальное правопреемство при наследовании происходит автоматически, когда наследник умершего гражданина принимает наследство. После этого все права и обязанности наследодателя, например по заключенным сделкам, его вещи и иное имущество перейдут к наследнику. Совершать какие-либо дополнительные действия для этого не требуется. Даже право собственности на недвижимость переходит к наследнику независимо от госрегистрации.

Однако существуют права и обязанности, в отношении которых универсальное правопреемство от наследодателя к наследнику не происходит, поскольку это запрещено законом.

 

Оглавление:

  1. К кому переходят права и обязанности наследодателя
  2. Какие права и обязанности переходят к наследникам
  3. Какие права и обязанности не переходят к наследникам
  4. Как переходят права и обязанности к наследникам

  1. К кому переходят права и обязанности наследодателя?

Имущественные права и обязанности наследодателя, а также иное его имущество переходят к наследнику, который принял наследство (п. 1 ст. 1152, ст. 1112 ГК РФ). Если наследников нет, никто не принял наследство и в некоторых иных случаях имущество наследодателя считается выморочным и переходит в собственность муниципального образования и (или) Российской Федерации или некоторых ее субъектов (п. п. 1, 2 ст. 1151 ГК РФ). В таком случае принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Принять наследство может не любое лицо, а только то, которое указано в завещании либо имеет право наследовать по закону (ст. 1111 ГК РФ). При этом наследник должен соответствовать определенным критериям. В частности, граждане могут быть наследниками, если они живы на момент смерти наследодателя либо родились живыми уже после, но были зачаты при его жизни (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Юридическое лицо может быть наследником, если оно указано в завещании и существует на день открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

При наследовании по закону возможность принять наследство предоставляется в определенном порядке (п. 1 ст. 1141 ГК РФ). В первую очередь – супругу, детям и родителям наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ).

Учтите, что гражданам, которые нетрудоспособны на день открытия наследства (например, несовершеннолетним детям наследодателя, женщинам, достигшим 50 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет), положена обязательная доля в наследстве. Они наследуют независимо от наличия и содержания завещания (п. 1 ст. 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

  1. Какие права и обязанности переходят к наследникам?

В порядке универсального правопреемства к наследникам переходят вещи, иное имущество, включая имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на день его смерти или день объявления его умершим (ст. ст. 1112, 1113 ГК РФ). Исключение составляют права и обязанности, переход которых в порядке универсального правопреемства запрещен законом.

В частности, наследник:

  • получит право собственности на недвижимость, принадлежавшую наследодателю (п. 2 ст. 218 ГК РФ);
  • займет место наследодателя в договорах, заключенных последним при жизни;
  • должен будет погасить задолженности наследодателя по транспортному, земельному и имущественному налогам в пределах стоимости наследственного имущества (пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ);
  • получит принадлежавшую наследодателю долю в уставном капитале ООО. Уставом общества может быть предусмотрена необходимость получить согласие на переход доли к наследнику. Если другие участники откажут наследнику, то вместо права на долю у него появится право получить от общества действительную стоимость этой доли или имущество, соответствующее такой стоимости (п. 6 ст. 93 ГК РФ, п. 8 ст. 21 Закона об ООО).

2.1. Как происходит правопреемство по заключенным наследодателем договорам?

К наследникам переходят права кредитора в тех обязательствах, где выступал кредитором наследодатель (пп. 1 п. 1 ст. 387 ГК РФ). Например, если наследодатель при жизни выдал заем, то права заимодавца перейдут к наследнику и он сможет требовать от заемщика возврата займа.

Долги наследодателя, то есть неисполненные обязательства, которые имелись у него на момент смерти, также переходят к наследникам. Это происходит независимо от того, когда наступает срок исполнения обязательств, когда долги были выявлены и знали ли наследники о них при принятии наследства (п. 1 ст. 1175 ГК РФ, п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Если наследодатель при жизни заключил договор залога в отношении своего имущества, то к наследнику вместе с этим имуществом перейдут права и обязанности залогодателя по договору. Исключение составляют права и обязанности, которые связаны с наследодателем в силу закона или существа отношений между сторонами (п. 1 ст. 353 ГК РФ).

  1. Какие права и обязанности не переходят к наследникам?

При наследовании не переходят к наследнику (ст. 1112 ГК РФ):

  • права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, например право на получение алиментов. Это объясняется тем, что обязательства, которые неразрывно связаны с личностью кредитора либо должника, прекращаются в момент его смерти (ст. 418 ГК РФ);
  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага. К ним относится, в частности, право авторства (п. 1 ст. 150 ГК РФ);
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Единого перечня нет, нормы о запрете правопреемства содержатся в различных законах, поэтому рекомендуем вам проверять конкретные обязательства и имущество на возможность наследования. Например, к наследнику не перейдет право на получение обещанного наследодателю дара, если иное не предусмотрено договором дарения (п. 1 ст. 581 ГК РФ). Он не сможет занять место наследодателя в договоре поручения, поскольку такой договор прекращается смертью стороны (п. 1 ст. 977 ГК РФ). Не может быть унаследовано стрелковое наградное оружие (ст. 20.1 Закона об оружии), государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (п. 1 ст. 1185 ГК РФ), и др.
  1. Как переходят права и обязанности к наследникам?

Переход в порядке универсального правопреемства при наследовании означает, что имущество наследодателя, в том числе его имущественные права и обязанности, переходят к наследнику следующим образом.

Целиком и одномоментно. Нельзя принять наследство частично, например принять только права наследодателя и отказаться от его обязанностей. Если наследник принял часть наследства – значит принял его полностью, где и в каком виде оно бы не находилось (п. 1 ст. 1110, п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Исключения могут быть предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

Безусловно. Нельзя принять наследство под условиями или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Со дня открытия наследства. Наследственное имущество считается принадлежащим наследнику с момента смерти наследодателя независимо от того, когда наследник его фактически принял и проведена ли госрегистрация перехода права (п. 4 ст. 1152 ГК РФ, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

Только к тем, кто принял наследство. Если наследников несколько, то принятие наследства одним из них не означает принятия остальными (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).